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刑訊逼供之根源分析及對策研究

時間:2021-10-01 15:46:47 法學(xué)論文 我要投稿

刑訊逼供之根源分析及對策研究

  一、刑訊逼供之根源分析

 。ㄒ唬┙(jīng)濟(jì)和技術(shù)根源。

刑訊逼供之根源分析及對策研究

  我國經(jīng)濟(jì)的落后直接導(dǎo)致司法投入的不足。而司法投入不足,直接產(chǎn)生兩個結(jié)果:一是挫傷了偵查人員的積極性。我國警察的薪水與其工作量是極不對稱的,尤其在基層,拖欠工資的現(xiàn)象屢見不鮮。按一位公安人員的話說:“中國就這么一點(diǎn)警察都養(yǎng)不起,還想讓咱變成服務(wù)型,笑話!”二是使偵查設(shè)備不能及時更新,像測慌儀這樣昂貴的設(shè)備,很多公安機(jī)關(guān)連想都不敢想。這兩個結(jié)果是導(dǎo)致偵查技術(shù)水平低下的重要原因。而偵查水平的低下,又進(jìn)一步導(dǎo)致偵查活動對口供的極強(qiáng)依賴性。當(dāng)難以找到其它證據(jù)時,也就只有靠審訊了。

  因此,克服刑訊逼供,必須提高偵查技術(shù)水平,這就要求加大司法投入。加大司法的投入,又有賴于經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。然而,一提到經(jīng)濟(jì)根源,說了也等于白說。因為經(jīng)濟(jì)的增長不是一天兩天的事。

  但是,回首歷史,我們可以看到,古羅馬時期是禁止刑訊逼供的(奴隸除外)①;英國于1215年《自由大憲章》從法律上廢除了刑訊逼供,到1628年時也幾乎從實(shí)踐中消滅了刑訊逼供②。英國在1628年無論是偵查水平還是經(jīng)濟(jì)水平,都無法與現(xiàn)在的中國相比。這說明僅僅從經(jīng)濟(jì)和技術(shù)原因方面是難以解釋該問題的。事實(shí)上,任何一種社會現(xiàn)象的存在都具有特定的思想基礎(chǔ)。刑訊逼供之所以屢禁不止,與其作為基礎(chǔ)的思想的未根除有密切的關(guān)系。

 。ǘ┧枷敫。

  學(xué)界通常認(rèn)為刑訊逼供的思想根源有兩個:一是幾千年來的有罪推定思想的影響;二是長期以來“左”的思想的影響。不可否認(rèn),這兩種思想造成了刑訊逼供的歷史慣性。但現(xiàn)實(shí)中,有一種思想比這兩種思想對刑訊逼供的影響更大。這就是“實(shí)事求是”③和客觀真實(shí)的思想。

  事實(shí)上,我國具有無罪推定思想的人只是少數(shù),具有有罪推定思想的人也只是少數(shù),更多的是一種“實(shí)事求是”和客觀真實(shí)的思想。很多偵查人員對非法證據(jù)如刑訊逼供所取得的口供,往往抱著“主要看它是否真實(shí)”的觀念!皩(shí)事求是”思想認(rèn)為,一個人犯罪,是不受法院定罪影響的,法院定罪,只是一個時間的遲早問題。犯罪嫌疑人,既不應(yīng)該推定為無罪,也不應(yīng)該推定為有罪,而應(yīng)看它事實(shí)上是否犯罪。

  鎖正杰博士對客觀真實(shí)或曰客觀事實(shí)的批判則更為深刻,以至于筆者在此不得不大量引用他的原話:

  “我們以往認(rèn)為要發(fā)現(xiàn)案件的客觀事實(shí)是基于這樣的認(rèn)識,我們總用已經(jīng)發(fā)生了的客觀事實(shí)來對照在刑事程序中發(fā)現(xiàn)的事實(shí),而且務(wù)必讓后者符合前者。這里就存在著一個悖論,客觀事實(shí)一方面要靠在刑事程序中發(fā)現(xiàn)的事實(shí)來認(rèn)定,另一方面又要作為認(rèn)定案件事實(shí)的參照。這樣一個悖論,只有在神的世界里才能被根本地解決,因為神是無所不知的-因為神無所不知,所以必然不在刑事程序的狹小空間中活動。那么,在現(xiàn)實(shí)中想要解決這一悖論,只能要求司法人員像神一樣地工作了。于是,司法人員也就得超越于刑事程序之外去活動。但司法人員畢竟不是神,為了扮演好神的角色,他只能在自己的心靈中構(gòu)想客觀事實(shí),并且宣稱他在刑事程序中發(fā)現(xiàn)的事實(shí)就是客觀事實(shí)。這樣一來,后果就非常麻煩了。對于一些洞悉了客觀事實(shí)秘密的司法人員來說,他一方面可以無視法律的存在,另一方面又可以在自己主觀的心靈活動中自如穿梭,所以,有法不依、任意司法、踐踏法治就成為必然的事情。但是,這一切勾當(dāng),仍然要披上法律的外衣-曲解甚至濫用法律!雹賹(shí)踐中存在三種錯誤認(rèn)識:刑訊逼供必要論、刑訊逼供利大于弊論、口供必要論。更為可笑的是還冠以“實(shí)事求是”的美名,美名其曰是為了發(fā)現(xiàn)客觀真實(shí)。

  (三)價值根源。

  從根本上說,任何法律制度的設(shè)計及應(yīng)用都以實(shí)現(xiàn)一定的法律價值為基本點(diǎn)和歸宿,刑事訴訟制度更是如此。在現(xiàn)代刑訴實(shí)踐的過程中,自由與安全是兩種基本的價值內(nèi)容,但一定的法律設(shè)施和法律資源在特定情況下只能有效地滿足某一價值,由此便形成了價值沖突。我國是一個有著幾千年封建歷史的古國。在一個曾經(jīng)長期處于封建集權(quán)統(tǒng)治下的國度里,國家權(quán)力是具有極高權(quán)威、不可侵犯的,社會整體利益是絕對高于個人私利的。在這樣的文化背景和社會意識形態(tài)的基礎(chǔ)上,控制犯罪、維護(hù)社會秩序與安寧便成為我國刑事司法最根本的價值原則,也就是所謂的“犯罪控制觀”。它強(qiáng)調(diào)在不妨礙打擊犯罪的前提下,保護(hù)公民的個人權(quán)利,認(rèn)為對犯罪的懲罰就是對公民個人

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